Толкование завещания

20 Март 2010

При составлении завещания надо учитывать, чтобы его текст был ясным, чётким, исключал двойственное толкование и выражал истинную волю завещателя, иначе завещание окажется неисполнимым. Нередко после смерти завещателя возникают определённые сложности при толковании текста завещания. В такой ситуации регистратор по делам наследства или судья (когда дело передано на рассмотрение суда) обязаны следовать правилам, установленным в статьях 32 и 54 Закона о наследстве.

Итак, если в завещании была обнаружена описка или ошибка в описании завещаемого имущества, даты, числа, номера счета и т.п., а также в указании лица, которому завещатель наследует его, например, указано, что наследником является единственный внук Узи, хотя правильное имя этого внука Ури, но при этом регистратором по делам наследства или судьёй установлено, что подобного рода описки или ошибки не влияют на понимание волеизъявления завещателя, они вправе исправить данные неточности. Соответственно, толкование завещания будет производиться согласно исправленному тексту.

Хочется также отметить, что при толковании завещания должен приниматься во внимание буквальный смысл содержащихся в нём слов и выражений, но при этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя, если же из текста завещания это не удаётся сделать, то принимаются во внимание обстоятельства, связанные с написанием завещания, чтобы установить предполагаемую волю завещателя. Например, в завещании указано, что наследником является племянник Давид, но выясняется, что у завещателя есть два племянника с одинаковым именем Давид. В таком случае надо обратиться к обстоятельствам составления завещания и, если выяснилось, что один из племянников по имени Давид постоянно ухаживал за завещателем, а второй племянник по имени Давид находился в ссоре и не общался с завещателем, то согласно этим обстоятельствам предполагаемая воля завещателя, конечно же, была завещать наследство первому племяннику.

Однако, возможна ситуация, когда, несмотря на буквальный смысл слов и выражений и несмотря на обстоятельства, связаные с написанием завещания, текст завещания всё ещё останется подвержен двойственному толкованию, одно из которых делает завещание недействительным с юридической точки зрения, а другое толкование позволяет его исполнить, то согласно закону, во внимание принимается то толкование завещания, которое позволяет его исполнить и таким образом осуществить предполагаемую волю завещателя.

Принятие наследства осуществляется двумя способами:

20 Март 2010

1) По месту открытия наследства нотариусу подается заявление наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство (пункт 1 статьи 1153 Гражданского кодекса РФ);

2) При совершении наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии. Например, если наследник:

* вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
* произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
* принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
* оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В этих, и им подобных, случаях принятия наследства нужно предоставить нотариусу документы, бесспорно свидетельствующие о том, что наследство было принято. После чего нотариус заверяет фактическое принятие наследства и выдаст свидетельство о праве на наследство.

Завещание может являться недействительным

20 Март 2010

Если завещание составлено с нарушениями положений Закона о наследстве, то это влечёт за собой недействительность завещания. Завещание может являться недействительным в силу его признания таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нём в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания. Итак, согласно статьям 30, 31, 33, 34, 35, 38 Закона о наследстве, завещание или отдельное завещательное распоряжение, выполнение которого незаконно, безнравственно или невыполнимо — является недействительным.
Если из текста завещания или отдельного завещательного распоряжения нет возможности понять, кого завещатель назначил наследником, или какое имущество было завещано, а также нет возможности понять смысл текста вообще, то данное завещание или отдельное завещательное распоряжение также является недействительным с юридической точки зрения.
Недействительность лишь отдельной части завещания или отдельных распоряжений, содержащихся в нём, не влияет на остальную часть завещания. Остальная часть может быть признана недействительной только при условии, что суд придёт к мнению, что она неразрывно связана с теми частями завещания, которые уже были признаны недействительными ранее, или если суд посчитает, что, по предполагаемой воле завещателя, он не хотел бы оставлять какую-либо часть завещания в силе отдельно от недействительной части или недействительного завещательного распоряжения. Естественно, что в таком случае суд будет вынужден признать всё завещание недействительным.
Завещание (за исключением устного завещания), а также отдельное завещательное распоряжение, составленное в пользу лица, принимавшего участие в составлении данного документа, например, нотариуса, а также в пользу свидетелей, присутствовавших в момент составления завещания, или в пользу супруга(ги) каждого из вышеупомянутых лиц, является недействительным. Смысл этого правила заключается в том, чтобы ограничить завещателя от какого-либо давления во время составления завещания со стороны лиц, принимавших непосредственное участие в этом юридическом акте. В связи с этим такие лица, как нотариус, регистратор по делам наследства, свидетели и т.п. должны являться полностью незаинтересованной стороной.
В законе также говорится, что, если завещание или отдельное завещательное распоряжение было составлено по принуждению или вследствие угроз, обмана, уловки или нечестного воздействия на завещателя со стороны какого-либо лица, то оно является недействительным.
Когда завещание или отдельное завещательное распоряжение было составлено вследствие ошибки завещателя, и если можно точно определить, какое было бы волеизъявление завещателя без учёта этой ошибки, суд должен исправить завещание в соответствии с этим. Если же суд не в силах точно определить предполагаемое волеизъявление завещателя, то такое завещание, с юридической точки зрения, будет являться недействительным. Например, завещатель составил завещание в пользу свои двоих детей, не упомянув при этом третьего сына, так как считал его погибшим в авиакатастрофе, а после смерти завещателя выяснилось, что этот сын жив, в таком случае, если суд посчитает, что неупоминание этого сына как наследника произошло вследствие ошибки завещателя, то такое завещание должно быть изменено судом соответственно предполагаемой воле завещателя — включить третьего сына в число наследников по завещанию.
При этом следует уточнить, что, если прошёл год с того дня, когда принуждение, угроза, уловка или нечестное воздействие со стороны какого-либо лица перестали действовать на завещателя, или прошёл год с того дня, когда завещателю стало известно об ошибке, и у него была возможность отменить своё завещание, но он не воспользовался этим правом, то нет больше возможности по закону отменить такое завещание, и оно будет являться действительным, несмотря на вышеупомянутые нарушения или ошибки при его составлении.
Возможна ситуация, когда в завещании установлены условие или завещательный отказ, завещательное возложение, завещательный запрет, которые являются незаконными, безнравственными или неисполнимыми, в такой ситуации они признаются недействительными. Однако, эта недействительность не влияет на отдельное завещательное распоряжение или завещание в целом, которое зависело от такого условия или завещательного отказа, возложения или запрета. Данное завещательное распоряжение или завещание в целом остаётся в силе. Например, в завещании указано, что определённому наследнику завещается квартира при условии, что он убьет свою супругу. Естественно, что это условие (убийство супруги) является, прежде всего, незаконным и, конечно же, безнравственным, поэтому суд должен признать его недействительным, но завещательное распоряжение о квартире остаётся в силе, и она наследуется этим наследником.

Как осуществляется принятие наследства

20 Март 2010

Наследственное право, пожалуй, самое сложное право в гражданском праве. Связано это не только со сложностью его оформления как для нотариуса, так и для наследника, но и с тем, что возникает право на наследство с очень сложной ситуацией в жизни человека — смертью близких и любимых людей. Хождение по инстанциям требует времени, материальных затрат, порой, нервов. Задача нотариуса — дать полную, грамотную, квалифицированную консультацию по вопросу оформления наследства на первом же приеме наследника. Данная статья, надеюсь, поможет получить полезные знания по вопросу возникновения права на наследство и порядку его оформления.
Наследование — это переход имущества умершего к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.
Наследство — это вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, которые принадлежали наследодателю (т.е. умершему человеку) на день открытия наследства.
Днем открытия наследства считается день смерти гражданина либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (факт смерти и в том и другом случае подтверждается свидетельством о смерти). На открывшееся наследство в Российской Федерации может быть заведено только одно наследственное дело. В связи с этим, ст. 1115 ГК РФ определяет место открытия наследства (иными словами, определяется какой нотариус будет заводить и вести конкретное наследственное дело, например, имущество находится в Москве, а зарегистрирован по месту жительства умерший был в Московской области). По общему правилу, местом открытия наследства считается последнее место жительства наследодателя (в том числе дома-интернаты, общежития, приюты и т.п.). Нотариус истребует от наследников документы (домовую книгу, справку ЖЭО, справку местной администрации, справку из учреждений), подтверждающие регистрацию наследодателя по последнему месту жительства. В жизни бывают случаи, что на момент смерти, наследодатель не имел регистрации ни по месту постоянного жительства, ни по месту пребывания, тогда этот вопрос решается в суде. В отдельных случаях, местом открытия наследства может быть признано место нахождения наследства. Наследники — это лица, которые призываются к наследованию. К наследованию призываюся не только граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, но и зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
Принятие наследником по закону или по завещанию части наследства автоматически означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чём бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Прощайте, радости налогообложения

20 Март 2010

Если наследники решили продать недвижимость — дополнительно к обычному пакету документов сегодня необходимо представить справку из налоговой инспекции о том, что задолженностей по налогам в связи с наследованием нет. Закон № 78-ФЗ отменяет необходимость платить налоги с наследства и, соответственно, получать какие-либо справки из налоговой. Но он распространится только на тех, чей наследодатель покинет мир сей с 0 часов 0 минут 1 января 2006 года. Для всех остальных — закон обратной силы не имеет. Пока же действуют нижеприведенные правила.
Если наследник является законным супругом или проживал (был зарегистрирован) совместно с умершим, налог не взимается. Если нет — налогооблагаемая сумма рассчитывается на базе инвентаризационной стоимости недвижимости, указанной в техническом паспорте (если наследуется доля квартиры, то рассчитывается и соответствующая доля стоимости). При этом налогооблагаемая сумма каждого наследника сокращается на так называемый налоговый вычет. То есть не облагается налогом при наследовании сумма, которая меньше или равна 850 МРОТ (сегодня это 85 000 руб.). Разница между этой суммой и стоимостью причитающегося каждому наследнику недвижимого имущества подлежит налогообложению в зависимости от степени родства — от 3 до 10% (если наследник не имеет льгот по налогообложению). Поэтому, если квартира, имеющая инвентаризационную стоимость 250 тыс. рублей, завещана одному лицу, наследник уплатит налог с разницы в 165 тыс. рублей. Если же наследуют ее трое родственников в равных долях — стоимость доли каждого оказывается чуть ниже налогового вычета: налог не уплачивается. Но при условии, что никто из них больше в этом году ничего ни от кого не унаследовал, — стоимость таких поступлений, полученных в течение года, должна суммироваться, и налоговый вычет касается общей суммы.
Для получения справки об отсутствии задолженностей перед налоговой инспекцией (требуемой при продаже унаследованного жилья) надо сначала обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения недвижимости, уплатить все долги наследодателя по налогам с собственности, а также «свою» часть налогов за время, прошедшее с момента открытия наследства. Кроме того, необходимо получить соответствующую справку об уплате и уже с этим документом обратиться в налоговую по месту собственной регистрации (имея на руках «свежий» технический паспорт на квартиру, подтверждающий ее стоимость на данный момент). Там подсчитают, должен ли гражданин-наследник уплатить налог и какой именно, удостоверятся в факте расставания с деньгами и выдадут соответствующий документ для нотариата. Так что новый закон не только сберегает средства граждан, но и избавляет их от множественных хлопот и походов по инстанциям!
Что касается себя, любимого, как потенциального наследодателя (что, увы, неизбежно!) лучше не забывать: чем больше конкретики в документальном оформлении нашего волеизъявления как результата сложившихся отношений с близкими при жизни, тем меньше скандалов вокруг нашего светлого имени по ее завершении. А пока — долгих всем лет и крепкого здоровья!

Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание

20 Март 2010

Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время, не указывая при этом причин его отмены или изменения. Для отмены или изменения завещания не требуется чьё-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Статья 36 Закона о наследстве предусматривает три способа отмены завещания.

Первый способ — завещание может быть отменено посредством распоряжения об его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть составлено в форме, установленной Законом о наследстве для составления завещания, то есть в простой письменной форме, или при свидетелях, или перед представителем власти, или устно.

Второй способ — отмена путём физического уничтожения текста завещания, например, его сжигание.

Третий способ — отмена и изменение путём составления нового завещания. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить или изменить прежнее завещание. Новое завещание должно быть составлено в соответствии с одной из форм, указанных в законе, и желательно, чтобы в нём было прямо указано, что оно отменяет прежнее завещание. Однако, важно помнить, что, даже если новое завещание не содержит прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нём завещательных распоряжений, рассматривают его, как отменяющее прежнее завещание полностью или в той части, в которой оно противоречит новому завещанию, за исключением тех случаев, когда в тексте нового завещания есть только дополнение к прежнему завещанию или его отдельным завещательным распоряжениям. В такой ситуации рассматривают новое завещание как дополнение к прежнему завещанию.

Алименты из наследства усопшего

20 Март 2010

Закон «О наследстве», раздел четвёртый, предоставил возможность определённой группе лиц, перечисленной в данном разделе, требовать алименты из наследства усопшего.

К данной категории лиц относятся :

1. Супруг(а).

2. Дети или родители, если и они нуждаются в алиментах.

Право у супруги(а) существует всё время, пока она(он) является вдовой или вдовцом, но суд вправе назначить после повторного брака супругу или супруге разовый платёж. Под судом подразумевается суд по семейным делам.

У детей право на алименты существует до достижения совершеннолетия (18-ти лет), ребёнку-инвалиду — на всё время его инвалидности, ребёнку-психически больному — на весь период его болезни или умственного отставания. Возможно продление и до достижения 23 лет, но после того, как суд убедится в необходимости этого, то есть необходимы особые причины материальных затруднений совершеннолетнего.

Родителям усопшего — до достижения ими 23 лет.

Под супругом понимается также живший с усопшим в гражданском браке (ядуа бецибур), если на момент смерти ни один из них не состоял в закнонном браке с другим лицом.

Ребёнок — как рождённый в законном браке, так и нет.

Алименты назначаются из того имущества, которое завещано как по завещанию, так и по закону.

При назначении алиментов суд исходит из следующих обстоятельств:

1. Размера наследства.

2. Доли, причитающейся из наследства лицу, обратившемуся с просьбой назначить алименты.

3. Материального положения просителя.

4. Доходов, имеющихся у просителя, если это совершеннолетний или даже ребёнок.

Процедура следующая: подаётся просьба (иск) против душеприказчика наследства, если он есть, либо против наследников по завещанию или по закону. В случае удовлетворения иска наследники обязаны будут платить алименты из наследственной массы, перешедшей к ним.

Суд вправе обеспечить выплату алиментов следующим образом:

1. Определив, кто будет платить и из чего.

2. Обеспечением выплаты с помощью инвестиции, гарантии, залога или иным способом.

Назначенную сумму возможно через определённый период увеличить с помощью специальной процедуры или, наоборот, уменьшить.

Если суд видит, что размера наследства не хватает для выплаты алиментов, то суд вправе потребовать возврата лицами, получившими средства от третих лиц, если они получены в течение двух лет перед смертью наследодателя, и передача была без вознаграждения, и есть подозрения в фиктивности передачи.

Если есть несколько претендующих на алименты, то суд вправе назначить очередность и порядок выплаты, исходя из обстоятельств.

Договор об алиментах или отказ от них до смерти наследодателя недействительны. Если после смерти наследодателя, то требуют разрешения суда. Равно как и залог.

Правила составления завещания

20 Март 2010

Право завещать предоставлено лицам, достигшим совершеннолетия, то есть 18 лет, и являющимся дееспособными, то есть лицо, чья дееспособность ограничена судом, и назначен опекун для присмотра за ним, не может составить завещание, оно будет недействительным.
Закон установил принцип свободы завещания, то есть нельзя никоим образом заставить составить завещание в пользу конкретного лица либо установить какие-либо ограничения в свободе распоряжения своим имуществом. Например, договор о разводе между супругами, по которому супруг обязуется завещать имущество в пользу детей, недействителен. Нельзя также установить в завещании правило, по которому завещатель не может отменить или изменить завещание. Завещатель всегда может отменить или изменить завещание.
Завещание может быть составлено только самим завещателем, нельзя передать это право другому лицу на основании доверенности или другого документа. Завещание, составленное под влиянием силы или принуждения, недействительно, кроме того, нельзя завещать то, что будет считаться незаконным. Например, наркотики.
Завещание должно быть чётким и содержать ясные указания для исполнения, например, точное указание на то, кто является наследником. Завещание будет недействительным, если в нем, например, будет указана следующая фраза: «завещаю своё имущество солдату», поскольку не указано какому именно, нет личных данных, Данное завещание будет недействительным.
Завещать можно всё или часть своего имущества. Завещать можно кому угодно, хоть первому встречному, и наследником может быть одно или несколько лиц. Завещатель может установить в завещании, что наследовать будут два человека, когда второй получит имущество после смерти первого. Может быть условие, по которому наследник получит наследство в случае его выполнения или наступления события. Если в завещании не установлены доли наследников, то считается, что они равны. Если наследники умерли раньше завещателя, то его потомки наследуют вместо него. Если в завещании указано, что наследник получает конкретное имущество, то оно будет дополнительным по отношении к наследственной массе. Например, в завещании говорится, что наследник получит конкретную машину и 50% от всего имущества завещателя. Тем самым в размер 50% не войдёт машина, и она будет в дополнение к 50%.

Закон «О наследстве» от 1965 года установил несколько видов завещаний:

20 Март 2010

1. Написанное собственной рукой наследодателя.

2. Составленное при свидетелях.

3. Составленное органами власти, установленными законом.

4. Последняя воля, изложенная в устной форме.

Завещание, написанное собственной рукой наследодателя.

Закон требует чтобы завещание данного вида было написано собственной рукой наследодателя, указана дата составления и подписано наследодателем. Требование написания собственной рукой означает не только доказательство того, что это воля и желание самого наследодателя, но и, кроме того, доказательство того, что это действительно не подделка, а завещание наследодателя. Дата означает, что наследодатель изложил свою последнею волю и все предыдущие завещания недействительны, если противоречат данному завещанию.

Завещание при свидетелях.

Не обязано быть написано собственной рукой наследодателя, главное, чтобы оно было в письменном виде, можно напечатать на компьютере, должна быть указана дата составления, и подписано наследодателем в присутствии двух свидетелей после того, как наследодатель подтвердил, что это его завещание. Свидетели тут же в письменном виде на завещании заявят , что наследодатель изложил свою волю и подпишут данное завещание, подтверждая тем самым подлинность подписи и заявления наследодателя. Нет ограничений по поводу языка написания, это может быть и русский язык, главное, чтобы этим языком владел наследодатель и свидетели. Важно знать, что свидетели не должны иметь материальной заинтересованности, в противном случае завещание будет недействительным. То есть свидетель не может быть наследником или родственником наследника, если получит от него материальную заинтересованность. Свидетелем не может быть несовершеннолетний до 18 лет и признанный недееспособным.

Завещание, составленное органами власти, установленными законом.

Наследодатель вправе изложить свою волю в устной форме или письменной перед судьёй, регистратором завещаний или членом раввинатского суда или нотариусом. Если воля изложена в устной форме, то перечисленные органы власти обязаны зачитать завещание – последнею волю наследодателю, которой заявит, что это его воля и орган власти подтвердит, что ему была изложена последняя воля наследодателя, и он её подтверждает. Если наследодатель не знает иврита, то переводчик зачитает ему перевод его воли на родной язык и подтвердит на завещании данный факт, то есть поставит свою подпись .

Завещание, изложенное в устной форме.

Находящийся при смерти либо при обстоятельствах, предполагающих смерть, например, солдат перед боем, вправе в присутствии двух свидетелей изложить свою последнею волю. Обязательным требованием является то, что свидетели и наследодатель должны говорить на одном языке и понимать его устную волю. Последняя воля должна быть зафиксирована в письменном виде свидетелями с указанием обстоятельств составления и даты и передана регистратору завещаний. Но если прошёл месяц, и обстоятельства изменились, то есть наследодатель выжил, то данное завещание в дальнейшем не имеет юридической силы.

Наследодателем может быть любое лицо, независимо от того, какого он вероисповедания или гражданства, но не моложе 18 лет. Наследодатель должен быть дееспособным и понимать характер совершаемых действий. Наследодатель не ограничен в своей воле, то есть вправе завещать всё или часть своего имущества кому угодно. Завещание может быть сделано только самим наследодателем, то есть нельзя, например, передать право составления по доверенности другому лицу. Завещание, составленное обманным способом или под принуждением, недействительно. Наследником может быть как один, так и несколько человек, необязательно, чтобы это были родственники, ими могут быть кто угодно.

Кто является наследником по закону.

20 Март 2010

1. Супруг(а).

2. Дети умершего, как законные, так и нет, их потомки, родители и их потомки и родители родителей, то есть бабушка и дедушка и их потомки.

3. Если отсутствуют первые две категории, то государство.

Супруг(а) получает движимое имущество, включая машину, на которой ездили, и которая была частью совместного имущества, из оставшегося имущества, если :

1. Есть дети, или их потомки, или родители, то 50%.

2. Есть братья (сёстры) или их потомки, то есть племянник или племянница, или родители родителей (бабушка или дедушка), то 2/3 — 65%. Кроме того, если перед смертью супруг(а) прожили с умершим хотя бы три года, то также и квартиру, в которой проживали.

Дети в очередности стоят перед родителями, и те, в свою очередь, перед своими родителями. Если наследников несколько, то доли их равны.

В соответствии с п.55 закона «О наследстве», если мужчина и женщина жили вместе и вели совместное хозяйство и в момент смерти одного из них не были женаты на ком-либо, то они признаются супругами, то есть право наследования по закону распространяется на оставшегося при жизни после смерти другого.

← Предыдущая страницаСледующая страница →