Наследники

Пропуск срока для принятия наследства

20 Март 2010

Так, законом предусмотрено, что для принятия наследства наследнику предоставляется определенный срок, а именно 6 месяцев с момента смерти наследодателя. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу заявления наследником о принятии наследства. Если заявление наследника передается нотариусу иным лицом или направляется по почте, подпись наследника в заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или иным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Кроме того, возможно принятие наследства через представителя, для этого необходимо оформить доверенность, указав в ней данное полномочие.
Согласно ч.2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство если он совершил следующие действия:
• вступил во владение или управление наследственным имуществом;
• принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
• произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества (например оплачивает коммунальные платежи по квартире, производил платежи по хранению имущества и т.д.);
• оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства;
Однако очень часто наследники пропускают предоставленный им законом срок в силу различных причин – проживают на дальнем расстоянии от места открытия наследства, находятся в длительной командировке, в том числе и за пределами РФ, находятся на лечении и т.д.
В таких случаях требуется либо восстанавливать срок для принятия наследства, в судебном порядке, предоставив при этом суду доказательства уважительности причин пропуска установленного Законом срока для принятия наследства, либо признавать право собственности на имущество в судебном порядке — предоставив доказательства того, что наследодатель имел спорное имущества в собственности, а также доказательства того, что срок для принятия наследства пропущен по уважительной причине.
Признание права собственности в порядке наследования на имущество – наиболее сложная категория дел, однако разрешение вопроса именно в таком ключе позволяет значительно сэкономить время для оформления наследственных прав.
В настоящее время часто возникают споры по признанию права собственности в порядке наследования недвижимого имущества, которое наследодатель не успел при жизни оформить в порядке приватизации, однако выразил свое желание приобрести указанное имущество в собственность.
Так, в практике специалистов ЗАО «Центр Права и Защиты» имеется разрешенный по существу спор, когда наследодатель В., изъявила желание приватизировать муниципальную квартиру, выдала своим родственникам доверенность на оформление права собственности квартиры, в которой она проживала в свою собственность. Однако, в установленном порядке не стала собственницей спорной квартиры, поскольку умерла.
Вместе с тем, родственники наследодателя имеют право на наследование квартиры, которую желала при жизни приватизировать умершая. Для реализации своего права на наследуемое имущество и признания за ними права собственности им пришлось обратиться в суд, при помощи юристов компании, и дело благополучно разрешено в их пользу. В рамках судебного разбирательства установлено, что наследодатель при жизни желала стать собственником квартиры, выразила свою волю в этом, но не смогла завершить начатое дело по независящим от ее воли причин. При таких обстоятельствах суд признал право собственности в порядке наследования на спорную квартиру за наследниками.

5 шагов вступления в наследство

20 Март 2010

ШАГ 1.
Собираем документы. (см. Документы, необходимые для наследства).

ШАГ 2.
Определите, есть ли завещание. Если вам известно, что оно есть, и фамилия нотариуса, у которого оно находится, обратитесь сразу к нему. Если нотариус неизвестен, обратитесь в нотариальную контору, сотрудники которой проверят наличие завещания по всем нотариусам.

ШАГ 3.
Вы нашли завещание или убедились, что его нет. Теперь ищите нужного нотариуса. Уточните, где был прописан наследодатель. После этого обратитесь к нотариусу по месту его нахождения имущества.

ШАГ 4.
Пишите у нотариуса заявление о желании вступить в наследство или отказаться от него. Важно! Обратиться к нотариусу нужно до истечения 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Вступить в наследство или отказаться от него вы можете только полностью. К примеру, вы наследуете 1/2 часть квартиры и 1/2 часть частного дома. Отказаться от части дома, чтобы унаследовать только половину квартиры вы не можете.

ШАГ 5.
После объявления вас наследниками вам придется дождаться окончания 6-месячного срока с момента смерти наследодателя, после чего вас признают официальным наследником, и вы сможете распоряжаться унаследованным имуществом.

Доли наследников

20 Март 2010

Завещатель вправе завещать всё своё имущество, он также имеет право завещать лишь условную часть от своего имущества, тогда остальная часть имущества будет наследована согласно правилам, установленным в законе. Есть у завещателя и возможность завещать только отдельный вид имущества, например, машину.

Согласно статьям 46, 47, 48, 51 и 52 Закона о наследстве, если завещатель завещал условную часть своего имущества наследнику по завещанию, который одновременно является и наследником по закону, то эта условная часть имущества в завещании будет причитаться ему вместо той части наследства, которая полагается ему согласно закону, а не в дополнение к ней. Однако, если завещатель завещал отдельный вид имущества (машину) наследнику по закону или наследнику по завещанию, которому полагается только условная часть имущества, то в таком случае этот отдельный вид имущества будет причитаться ему в дополнение к тому, что он уже наследует, а не вместо него. Например, завещатель указал в завещании, что 1/3 своего имущества он завещает сыну, 1/3 — дочери и 1/3 — племяннику, помимо этого, он также указал, что свою машину он завещает сыну. В таком случае, отдельный вид имущества, упомянутая машина, будет наследована сыном в дополнение к 1/3 имущества, завещанного ему отцом, а не вместо него.

Если же завещание было составлено в пользу нескольких наследников, но в нём не было указано, какая часть причитается каждому из них, то в таком случае завещанное наследство должно быть поделено в равных долях между всеми наследниками по завещанию.

Если в завещении наследнику был завещан отдельный вид имущества, представляющий из себя определённую вещь, например, квартира на ул.Герцель 22 в городе Хайфа, то наследник наследует её в таком состоянии, в котором она была на день смерти завещателя. Это означает то, что наследник не имеет право требовать, например, ремонта квартиры за счёт той части наследства, которое наследуют другие наследники. Данный наследник также не имеет права требовать компенсации от других наследников, если выяснится, что в день смерти завещателя определённая вещь, завещенная ему (квартира на ул.Герцель 22) уже не принадлежала завещателю. Увы, в таком случае данный наследник остаётся ни с чем. Если же завещатель был вынужден до своей смерти заложить вышеупомянутую квартиру под залог, то после смерти завещателя наследник этой квартиры не имеет право требовать от других наследников, чтобы они за счёт своей части наследства сняли залог с этой квартиры. Следует подчеркнуть, что все дивиденты, а так же и убытки, имеющиеся с этой квартиры, относятся к имуществу завещателя до дня его смерти. После смерти завещателя вышеуказанные дивиденты и убытки переходят на счёт наследника этой квартиры, за исключением тех случаев, когда наследник получил право её наследовать в более поздний срок, чем день смерти завещателя.

В случае, когда завещатель завещал наследнику отдельный вид имущества, который представляет из себя не определённую вещь, то наследник имеет право

наследовать вещь среднего качества. Например, завещатель указал в завещании, что он завещает своему сыну одну из трёх принадлежащих ему машин, не указав какую именно, а всё остальное имущество он завещает дочери, так вот в такой ситуации сын должен наследовать не самую лучшую и не самую худшую из машин, а ему полагается машина среднего качества из трёх имеющихся.

Выделение супружеской доли из наследственной массы — право или обязанность

20 Март 2010

В связи с ростом правосознания общества и активизацией гражданского оборота в последнее время как перед практикующими юристами, так и перед простыми гражданами все острее встает проблема соотношения титульного и реального права собственности. В нотариальной практике эта проблема проявляет себя, в частности, в вопросе о необходимости выделения супружеской доли из наследственной массы. «Не замечать» наличие супружеской доли в наследственном имуществе – основная позиция большинства практикующих нотариусов, которая преобладала до последнего времени. В настоящее время все больше нотариусов задумывается о законности такой позиции. Вступившая в силу с 01 марта 2002 года ст. 1150 ГК РФ подчеркнула наличие проблемы в этом вопросе, но не внесла в него ясности.

Имущество, приобретенное в браке, является, по общему правилу, общей совместной собственной супругов (п. 1 ст. 33, ст. 34 СК РФ, п. 1 ст. 256 ГК). Со смертью одного из участников совместной собственности и с появлением нового участника собственности – наследника, совместная собственность прекращается, поскольку п. 3 ст. 244 ГК, по общему правилу, предусматривает долевую собственность пережившего супруга и наследника. Нотариус, ведущий наследственное дело, должен решить дилемму: какой из двух возможных способов оформления прав пережившего супруга и наследника выбрать.

Первый способ заключается в установлении долевой собственности пережившего супруга и наследника на имущество, находившееся в общей совместной собственности супругов. Этот способ реализуется путем выделения супружеской доли, которое предусмотрено ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате и ст. 1150 ГК.

Второй способ оформления прав пережившего супруга и наследника заключается в том, что имущество, находившееся в совместной собственности супругов, включается в наследственную массу без выделения супружеской доли и переходит в собственность наследника (либо общую долевую собственность наследников, если их несколько). Такой способ также применяется на практике, хотя законом явно не предусмотрен.

Решая дилемму выбора между указанными двумя способами, практикующий нотариус сталкивается с проблемой, вынесенной в заголовок настоящей статьи: выделение супружеской доли из наследственной массы — право или обязанность?

На наш взгляд, данная проблема распадается на несколько вопросов. Имеет ли право переживший супруг отказаться от выделения супружеской доли? Обязан ли он оформлять свои права на супружескую долю и каковы могут быть юридические последствия его бездействия? Имеет ли право нотариус принять отказ от выделения супружеской доли или он обязан выделить эту долю независимо от воли пережившего супруга и наследников?

Имеет ли право нотариус не выделять супружескую долю при отсутствии какого-либо волеизъявления пережившего супруга и наследников? Для ответа на поставленные вопросы необходимо понять, чем является отказ пережившего супруга от выделения супружеской доли. К сожалению, действующее законодательство явно не предусматривает такого отказа. Однако, очевидно, это действие пережившего супруга направлено на прекращение его права общей собственности на объект, находившийся в общей совместной собственности с умершим супругом. То есть, в соответствии со ст. 153 ГК, отказ от выделения супружеской доли из наследственной массы является сделкой.

Следует ответить на вопрос, является ли эта сделка односторонней или многосторонней. Очевидно, что данная сделка затрагивает права не только пережившего супруга, но и наследника. В связи с этим имеет право на существование точка зрения, рассматривающая отказ от выделения супружеской доли как многостороннюю сделку между пережившим супругом и наследниками. Данную точку зрения можно обосновать, используя п. 1 ст. 6 ГК– применяя гражданское законодательство по аналогии. В качестве аналогии можно рассмотреть брачный договор (ст. 40 СК). Реализуемый путем заключения брачного договора переход совместно нажитого имущества в раздельную собственность только одного из супругов (а такие договоры заключаются достаточно часто) аналогичен анализируемому отказу пережившего супруга. Заключение брачного договора требует наличия двух сторон. При отказе пережившего супруга от выделения супружеской доли с другой стороны могут выступать наследники. На практике такую точку зрения нотариусы реализуют, как правило, только в единственном случае – когда речь идет о выделении доли в праве собственности на квартиру, которая была приватизирована супругами в совместную собственность. В этом случае нотариусы оформляют многостороннее соглашение между пережившим супругом и остальными наследниками об определении долей в праве собственности на квартиру. Некоторые нотариусы идут еще дальше и, если в числе наследников имеются несовершеннолетние или недееспособные, требуют представить письменное согласие органов опеки и попечительства на выдачу пережившему супругу свидетельства о праве собственности на определенную долю общего имущества супругов (см. Наследственное право. Ю.Н. Власов, В.В. Калинин. М, 2002. С. 133).

Однако, на наш взгляд, более обоснована точка зрения, по которой отказ от выделения супружеской доли следует рассматривать как одностороннюю сделку. Эту точку зрения также можно обосновать при помощи аналогии. В качестве аналогии можно применить такие, сходные по содержанию, односторонние сделки как отказ от наследства (п. 1 ст. 1157 ГК) и отказ от права собственности (ст. 236 ГК). Отказ от выделения супружеской доли не является отказом от наследства, так как, в соответствии со ст. 1150 ГК, принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, совместно нажитого в браке с наследодателем и являющееся их совместной собственностью. Отказ от выделения супружеской доли не является и отказом от права собственности (ст. 236 ГК), поскольку при отказе от выделения супружеской доли переживший супруг предполагает переход прав на имущество супругов к наследникам, а не превращение имущества в бесхозяйное, как это предусматривает п. 1 ст. 225 ГК при отказе от права собственности. При этом как отказ от наследства, так и отказ от права собственности зачастую затрагивают интересы третьих лиц, однако ни в том, ни в другом случае законодательство не требует получения их согласия на совершении правообладателем соответствующей сделки. Кроме того, в пользу вывода об одностороннем характере отказа от выделения супружеской доли говорит аналогия с выделением супружеской доли, поскольку свидетельство о праве собственности на имущество пережившему супругу выдается нотариусом по одностороннему заявлению пережившего супруга, в соответствии со ст. 75 Основ.

В соответствии со ст. 156 ГК, к односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки. В соответствии с п. 2 ст. 421 ГК, стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Действующее законодательство устанавливает запрет на отказ от выделения супружеской доли, по-видимому, только в одном случае. Этот запрет введен ФЗ № 55-ФЗ от 20 мая 2002 года «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», по которому доли супругов в квартире, которую они приватизировали в совместную собственность, в случае смерти одного из них должны признаваться равными.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что хотя отказ от выделения супружеской доли из наследственной массы и не предусмотрен действующим законодательством, он имеет право на существование и является одним из законных способов распоряжения собственником своим имуществом, допускаемым п. 2 ст. 209 ГК. Однако лишь незначительная часть нотариусов оформляет отказ в явной форме и эти нотариусы несут риск неблагоприятных последствий, если судебная практика не признает возможность существования отказа от выделения супружеской доли.

Проблема заключается в том, что с одной стороны, вышеуказанная цепь рассуждений, приведшая к выводу о возможности существование отказа от выделения супружеской доли как односторонней сделки, слишком длинна, и поэтому не все юристы ее принимают, а с другой стороны, оформление отказа от выделения супружеской доли из наследственной массы осуществляют нотариусы, которые, в соответствии с законодательством, должны отказывать в совершении нотариального действия, если совершение такого действия противоречит закону (ст. 48 Основ). Поэтому большинство практикующих нотариусов, признавая фактически право на отказ от выделения супружеской доли, оформляет его различными действиями в завуалированной форме. Самым распространенными вариантами являются заявления от пережившего супруга к нотариусу с просьбой не выдавать свидетельство о праве собственности пережившего супруга или о том, что переживший супруг не будет получать указанное свидетельство. На наш взгляд, указанные заявления не дают нотариусу права отказаться от выделения супружеской доли, потому что отказ от оформления документов, подтверждающих право на супружескую долю, не является отказом от права на эту долю. Впоследствии переживший супруг, отказавшийся получать свидетельство, может в судебном порядке признать свое право на долю в имуществе супругов.

Кроме того, некоторые нотариусы, придерживаясь исторически сложившейся практики, считая, что выделение супружеской доли из наследственной массы является правом пережившего супруга (а также нотариуса, ведущего наследственное дело), но не является обязанностью, и не видя смысла в усложнении процедуры оформления наследственных права, когда от пережившего супруга не поступило заявления о выдаче ему свидетельства о праве собственности, включают значащееся за наследодателем имущество в наследственную массу (см. Наследственное право. Ю.Н. Власов, В.В. Калинин. М, 2002. С. 135). Очевидно, что такой подход противоречит ст. 1110 ГК и ч. 1 ст. 1112 ГК и также может впоследствии привести к отмене в судебном порядке свидетельства о праве на наследство. Мы считаем, что существование супружеской доли – объективная реальность, «не замечать» которую нотариус не имеет права. Выделение ее из наследственной массы путем получения свидетельства о праве собственности, действительно, является правом, а не обязанностью для пережившего супруга, но для нотариуса исключение этой доли из наследства должно быть обязанностью, по крайней мере при отсутствии оформленного надлежащим образом отказа пережившего супруга от такого выделения.

Прощайте, радости налогообложения

20 Март 2010

Если наследники решили продать недвижимость — дополнительно к обычному пакету документов сегодня необходимо представить справку из налоговой инспекции о том, что задолженностей по налогам в связи с наследованием нет. Закон № 78-ФЗ отменяет необходимость платить налоги с наследства и, соответственно, получать какие-либо справки из налоговой. Но он распространится только на тех, чей наследодатель покинет мир сей с 0 часов 0 минут 1 января 2006 года. Для всех остальных — закон обратной силы не имеет. Пока же действуют нижеприведенные правила.
Если наследник является законным супругом или проживал (был зарегистрирован) совместно с умершим, налог не взимается. Если нет — налогооблагаемая сумма рассчитывается на базе инвентаризационной стоимости недвижимости, указанной в техническом паспорте (если наследуется доля квартиры, то рассчитывается и соответствующая доля стоимости). При этом налогооблагаемая сумма каждого наследника сокращается на так называемый налоговый вычет. То есть не облагается налогом при наследовании сумма, которая меньше или равна 850 МРОТ (сегодня это 85 000 руб.). Разница между этой суммой и стоимостью причитающегося каждому наследнику недвижимого имущества подлежит налогообложению в зависимости от степени родства — от 3 до 10% (если наследник не имеет льгот по налогообложению). Поэтому, если квартира, имеющая инвентаризационную стоимость 250 тыс. рублей, завещана одному лицу, наследник уплатит налог с разницы в 165 тыс. рублей. Если же наследуют ее трое родственников в равных долях — стоимость доли каждого оказывается чуть ниже налогового вычета: налог не уплачивается. Но при условии, что никто из них больше в этом году ничего ни от кого не унаследовал, — стоимость таких поступлений, полученных в течение года, должна суммироваться, и налоговый вычет касается общей суммы.
Для получения справки об отсутствии задолженностей перед налоговой инспекцией (требуемой при продаже унаследованного жилья) надо сначала обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения недвижимости, уплатить все долги наследодателя по налогам с собственности, а также «свою» часть налогов за время, прошедшее с момента открытия наследства. Кроме того, необходимо получить соответствующую справку об уплате и уже с этим документом обратиться в налоговую по месту собственной регистрации (имея на руках «свежий» технический паспорт на квартиру, подтверждающий ее стоимость на данный момент). Там подсчитают, должен ли гражданин-наследник уплатить налог и какой именно, удостоверятся в факте расставания с деньгами и выдадут соответствующий документ для нотариата. Так что новый закон не только сберегает средства граждан, но и избавляет их от множественных хлопот и походов по инстанциям!
Что касается себя, любимого, как потенциального наследодателя (что, увы, неизбежно!) лучше не забывать: чем больше конкретики в документальном оформлении нашего волеизъявления как результата сложившихся отношений с близкими при жизни, тем меньше скандалов вокруг нашего светлого имени по ее завершении. А пока — долгих всем лет и крепкого здоровья!

Алименты из наследства усопшего

20 Март 2010

Закон «О наследстве», раздел четвёртый, предоставил возможность определённой группе лиц, перечисленной в данном разделе, требовать алименты из наследства усопшего.

К данной категории лиц относятся :

1. Супруг(а).

2. Дети или родители, если и они нуждаются в алиментах.

Право у супруги(а) существует всё время, пока она(он) является вдовой или вдовцом, но суд вправе назначить после повторного брака супругу или супруге разовый платёж. Под судом подразумевается суд по семейным делам.

У детей право на алименты существует до достижения совершеннолетия (18-ти лет), ребёнку-инвалиду — на всё время его инвалидности, ребёнку-психически больному — на весь период его болезни или умственного отставания. Возможно продление и до достижения 23 лет, но после того, как суд убедится в необходимости этого, то есть необходимы особые причины материальных затруднений совершеннолетнего.

Родителям усопшего — до достижения ими 23 лет.

Под супругом понимается также живший с усопшим в гражданском браке (ядуа бецибур), если на момент смерти ни один из них не состоял в закнонном браке с другим лицом.

Ребёнок — как рождённый в законном браке, так и нет.

Алименты назначаются из того имущества, которое завещано как по завещанию, так и по закону.

При назначении алиментов суд исходит из следующих обстоятельств:

1. Размера наследства.

2. Доли, причитающейся из наследства лицу, обратившемуся с просьбой назначить алименты.

3. Материального положения просителя.

4. Доходов, имеющихся у просителя, если это совершеннолетний или даже ребёнок.

Процедура следующая: подаётся просьба (иск) против душеприказчика наследства, если он есть, либо против наследников по завещанию или по закону. В случае удовлетворения иска наследники обязаны будут платить алименты из наследственной массы, перешедшей к ним.

Суд вправе обеспечить выплату алиментов следующим образом:

1. Определив, кто будет платить и из чего.

2. Обеспечением выплаты с помощью инвестиции, гарантии, залога или иным способом.

Назначенную сумму возможно через определённый период увеличить с помощью специальной процедуры или, наоборот, уменьшить.

Если суд видит, что размера наследства не хватает для выплаты алиментов, то суд вправе потребовать возврата лицами, получившими средства от третих лиц, если они получены в течение двух лет перед смертью наследодателя, и передача была без вознаграждения, и есть подозрения в фиктивности передачи.

Если есть несколько претендующих на алименты, то суд вправе назначить очередность и порядок выплаты, исходя из обстоятельств.

Договор об алиментах или отказ от них до смерти наследодателя недействительны. Если после смерти наследодателя, то требуют разрешения суда. Равно как и залог.

Наследникам на заметку

20 Март 2010

Вступление в наследство оформляется всегда по месту последней регистрации наследодателя. Ведут наследственные дела уполномоченные нотариусы в каждом административном районе. Информацию о месте приема «нужного» нотариуса можно получить в Нотариальной палате. Если таких нотариусов несколько, наследодатели района делятся между ними либо по адресному признаку, либо по буквам алфавита, с которых начинаются их фамилии.
Если наследник совместно проживал (был зарегистрирован) с наследодателем на жилплощади, доля в которой и подлежит переходу по наследству, для него не существует ограничения по сроку заявления о своих правах, поскольку он считается фактически принявшим наследство. Хотя с оформлением документов затягивать не стоит. Но если вы получаете наследство в виде недвижимости по другому адресу, необходимо поторопиться с подачей заявления. Для этого завещание или документы, подтверждающие степень родства, должны быть представлены нотариусу, ведущему наследные дела по месту жительства (регистрации) завещателя, раньше, чем истекут шесть месяцев со дня смерти.
Срок принятия наследства может быть увеличен только в случае, если наследник по уважительной причине пропустил его (например, не знал и не имел возможности узнать) и в течение полугода после появления такой возможности обратился в суд с заявлением о своих правах. Поэтому те, кто выжидают полгода и только после этого обращаются к нотариусу, совершают грубую ошибку и сильно рискуют остаться ни с чем, либо — оказаться втянутыми в длительное судебное разбирательство с другими, вовремя «подсуетившимися» претендентами.
Некоторые нотариусы, неоднократно сталкиваясь с ситуациями, когда еще одни наследники «всплывали» в последний момент, предлагают заявителям появиться как можно ближе к окончанию полугодового срока. Тут уж смотрите по обстоятельствам — вы имеете полное право настаивать на заблаговременном приеме, если момент вступления в наследство совпадает с периодом отпусков, командировками и пр. Но даже подготовив документы заранее, нотариус все равно не выдаст их на руки до времени «Ч». Любую степень заявленного родства при подаче заявления следует подтверждать документально: все свидетельства о рождениях, браках, смертях и т.д., отражающие родственные отношения, должны быть представлены в оригинале.
По истечении полугода с момента смерти наследодателя наследники недвижимости имеют право зарегистрировать в территориальном органе Росрегистрации подготовленное нотариусом свидетельство о праве на наследство (по завещанию или по закону). И лишь тогда распоряжаться ею. Наряду с правами появляются и обязанности: с момента смерти бывшего собственника именно наследник должен оплачивать коммунальные услуги, налоги и нести иные расходы, связанные с содержанием недвижимости.
Наследники вправе отказаться от наследства в течение 6 месяцев со дня смерти завещателя. Сделать они это могут даже в том случае, когда уже приняли наследство. А вот «передумать» после оформления такого отказа или отказаться от наследства с оговорками или под условием — уже нельзя.

Вступление в наследство в странах СНГ

20 Март 2010

Прошло 15 лет с тех пор, как граждане СССР получили возможность выкупить или приватизировать бесплатно свои квартиры, и мы все в одночасье стали собственниками недвижимости в СНГ.
C каждым годом все больше и больше израильтян-выходцев из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран обращаются с вопросами наследования имущества (прежде всего квартир) в странах СНГ.
Отношения, связанные с вопросами наследования в странах СНГ, регулируются новыми Законодательными актами этих стран, например:
- часть 3 Гражданского кодекса России, вступившего в силу с 01.03.2002;
- книга 6 Гражданского кодекса Украины, вступившего в силу с 01.01.2004;
- раздел 6 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 01.07.1999, с многочисленными дополнениями и т.д.
Безусловно, эти и другие кодексы, принятые за последние годы, имеют некоторые отличия. Вместе с тем, есть и много общего, что позволяет в этой статье дать рекомендации для вступления в наследство на территории СНГ.
Прежде всего, рассмотрим общие положения о наследовании
В широком смысле наследование означает переход после смерти лица его имущественных прав и обязанностей к другому лицу. Для оформления наследуемого имущества необходимо учитывать следующее:
1. Предпочтение всегда отдается наследованию по завещанию, но если его нет, тогда наследование происходит по закону.
2. Днем открытия наследства считается день смерти наследодателя.
3. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, а в случае проживания за границей (в Израиле), признается место нахождения наследственного имущества (напр. в России).
4. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности (от 1 до 8).
5. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя.
6. Принятие наследства осуществляется подачей заявления о принятии наследства в нотариальную контору по месту открытия наследства.
7. Заявление о принятии наследства подается в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
8. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц.
Сама процедура вступления в наследство зависит от многих слагающих:
Пример 1. Наследодатель проживал и умер в Израиле, оставил наследство и в Израиле, и в СНГ.
Необходимо вступить в наследство в Израиле, кроме этого, полученное свидетельство о праве на наследство (цав еруша) представить в СНГ для получения там наследуемого имущества.
Пример 2. Наследодатель проживал и умер в Израиле, оставил наследство только в СНГ.
Необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя отправить в нотариальную контору по месту нахождения наследственного имущества в СНГ заявление о принятии наследства, а также документально подтвердить тот факт, что вы являетесь наследником (свидетельство о рождении, браке и т.д.). Если заявление наследника передается другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована израильским нотариусом.
К данному заявлению приложить:
1) свидетельство о смерти наследника;
2) справку о месте проживания умершего на день смерти;
3) справку от регистратора наследственного имущества в Израиле, о том, что наследственное дело в Израиле не открывалось.
Все документы должны быть легализованы в соответствии с требованиями той страны, куда отправляются данные документы.
Наш офис оказывает услуги по оформлению наследства в странах СНГ, мы готовы оказать Вам помощь в этом вопросе.

Наследство и наследники

20 Март 2010

В соответствии с Законом о наследовании, после смерти человека его имущество переходит в собственность наследников. Причём наследование имеет две разные формы – по закону и по завещанию. Когда имеется завещание, то наследниками будут те, кто в нём указан наследодателем: это могут быть родные и близкие, или совсем посторонние, или вообще не физические лица, а организации или государство. Выбор наследников полностью зависит от наследодателя, недаром завещание называют «последней волей» — кому захочет, тому и оставит. Но что происходит, когда завещания не существует, или оно признано недействительным, или отменено?
В этих случаях наступает наследование по закону. Наследниками по закону может быть определённый круг лиц, которые были в живых на момент смерти наследодателя, и те, кто родился в течение 300 дней после смерти наследодателя, и в том случае, когда доказано, что беременность наступила после смерти наследодателя (когда речь идёт о детях умершего). Если у умершего имелись внебрачные дети, они тоже входят в круг наследников.
Наследниками по закону являются: супруг(а) умершего, его дети, внуки и правнуки (то есть потомство умершего), его родители, братья и сёстры, а также родители родителей (то есть бабушки и дедушки). При этом супруг и дети являются наследниками первой очереди, а если таковых не существует, тогда приходит очередь родителей, братьев и сестёр. Если в числе наследников есть умерший, то дети умершего наследника получают ту долю в наследстве, которая досталась бы умершему наследнику. Усыновлённый ребёнок приравнивается в правах к родным детям умершего, так что и сам усыновлённый, и его дети и внуки будут наследниками усыновителя. Интересная подробность: усыновлённый ребёнок и его потомки являются наследниками как усыновителей, так и своих биологических родителей, но вот биологические родители усыновлённого за ним не наследуют.
Для получения наследства по закону, наследник должен подать заверенную адвокатом просьбу о выдаче ему свидетельства о наследовании (на иврите «Цав еруша») в судебную инстанцию под названием «Регистратор наследства» («Рашам а-ерушот»), для чего существует специальная форма-бланк. В этом бланке необходимо указать всех наследников по закону, а не только данные просителя. К просьбе прилагаются также свидетельство о смерти наследодателя и документы, подтверждающие родственную связь наследника с наследодателем. При подаче просьбы оплачивается госпошлина.
Случается, что кто-то из наследников хочет отказаться от своей доли в наследстве полностью или частично, из каких-либо практических соображений, например, мать в пользу детей, или, особенно, когда принятие наследства связано с выплатой долгов наследодателя, которые он наделал при жизни. Отказ от наследства возможен в пользу другого лица, однако таким лицом может быть только супруг(а), ребёнок или брат(сестра) умершего. Тут есть свои тонкости – так, отказ, данный под какое-либо условие, не принимается и будет недействительным. Отказ от наследства также подаётся в «Рашам а-ерушот» в письменной форме.
Если после смерти наследодателя не осталось в живых никого из родственников, имеющих право наследования, то наследником по закону будет государство.
Есть, однако, лица, которые заведомо не могут быть наследниками. Это лицо, осуждённое за преступление или за покушение на преступление, которое привело к смерти наследодателя. Интересная подробность: если наследодатель письменно простил покушавшегося на его убийство, или после покушения всё же сделал завещание в его пользу, этот человек может быть наследником. Не может быть наследником тот, кто виновен в сокрытии последнего завещания наследодателя или в его подделке, даже если сам не подделывал, но пытался получить наследство по поддельному завещанию.

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах

20 Март 2010

В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива.
Если в соответствии с настоящим Кодексом, другими законами или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива для вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно к указанному случаю правилами настоящего Кодекса, других законов или учредительными документами соответствующего юридического лица.
В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится вкладчиком товарищества на вере.
В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества.

← Предыдущая страницаСледующая страница →