Наследники

Делим имущество

20 Март 2010

Среди вопросов, связанных с наследованием, пожалуй, наиболее актуальным является раздел наследства между лицами, на него претендующими.
Как известно, гражданин может получить наследство по закону или по завещанию. Если наследодатель не составит завещания, то его имущество после смерти унаследуют по закону. Оно перейдет в общую долевую собственность и будет распределено между наследниками. При наследовании по завещанию такая ситуация возникает, когда имущество завещают нескольким лицам, не указывая, кому что предназначается. В этом случае имущество считается завещанным в равных долях.
Один из наследников может отказаться от причитающейся ему доли в пользу другого. Тогда она переходит к этому наследнику. Но если отказ никому не будет адресован или человек потеряет право наследовать имущество, его часть будет поделена между оставшимися претендентами по закону пропорционально их наследственным долям. Если речь идет об имуществе, наследуемом по завещанию, то отказ одного из наследников также влечет распределение его части между остальными пропорционально их долям.
Если наследнии решили не делить наследственное имущество, то владение, пользование и распоряжение им осуществляют по соглашению всех участников общей долевой собственности на него. Так как имущество считается принадлежащим наследникам в равных долях, то расходы по его содержанию каждый несет пропорционально своей доле (то есть тоже в равных долях). Но если эти лица не согласны с данными расходами или по другим причинам возникают споры о порядке пользования, владения и распоряжения имуществом, то они могут осуществить его раздел. Желание наследника выделить свою долю является его законным правом, даже если остальные в разделе не заинтересованы.

Абстрактное наследство

20 Март 2010

Распространенная ситуация с появлением нежданных наследников возникает, когда квартира была приватизирована в общую совместную собственность: без выделения долей каждого участника приватизации. Такой подход широко практиковался в первой половине 1990-х. Причем агентства приватизации не предупреждали никого о возможных последствиях. Поэтому в ряде случаев происходило следующее. Приватизировали жилье на семью: бабушка, дочка с мужем, внучка. Бабушка завещания не составляла: раз все общее — пока на четверых, значит, казалось, в случае чего и останется общим — но уже на троих.
А после смерти старушки объявляется ее сынок. Много лет он не вспоминал о маме, пока не стал таким же законным ее наследником, как и сестра. Из квартиры выделяется вполне конкретная бабушкина доля, которая и делится между ее детьми поровну (если у блудного братца не проснется совесть, и он не откажется от наследства).
Бывает, что граждане — вольно или невольно — скрывают от нотариуса существование других наследников, имеющих равные с ними права. Например, мужчина утверждает, что он — единственный сын покойной. Однако выясняется, что это полуправда. Истина же в том, что он является единственным живым ребенком своей матери: его сестра скончалась ранее, оставив двоих детей. И по праву представления они должны наследовать ее законную половину. Когда истинное положение дел откроется, свидетельство о праве на наследство легко может быть оспорено в суде.

Мы в ответе за тех, кого приручили

20 Март 2010

Обязательными наследниками по закону могут стать также лица, не связанные кровными узами с умершим и не указанные в завещании. Если они, в соответствии со ст. 1148 ГК, на момент «открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним».
Приютив чужого подростка (после пронзительного письма старинных друзей — выручай, мол, у племяша в деревне школу закрыли, а ребенок способный, в институт хочет поступать) или подругу мамы (чтобы та не скучала, коротая время с компаньонкой), благодетель и не подозревает, что список претендентов на его имущество расширился. Ведь по закону эти лица оказываются нашими наследниками наравне с близкими родственниками. Правда, доказывать свои права им придется через суд. Но внешне беспомощные люди (а чаще их заинтересованные представители) могут оказаться «железобетонными» в борьбе за свои права. Проиллюстрировав сомнительную на первый взгляд сентенцию «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным».

Очень важно придерживать эмоции и тщательно взвешивать все «за» и «против» в ситуациях, связанных с усыновлением или лишением родительских прав. Ибо в соответствии со ст. 1147 ГК РФ «при наследовании по закону усыновленный и его потомство… приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам)» и «не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению».

Например: мать развелась с отцом ребенка — наркоманом. Считает, что лучше лишить биологического папашу родительских прав (алиментов все равно не платит). Снова выходит замуж. Новый супруг — провинциал, своего жилья нет, пришел к супруге в коммуналку. Но готов усыновить ребенка, подтверждая серьезность своих намерений и чувств. А у бабушки по отцу — отдельная квартира. Причем ребенок — ее единственный внук и наследник (в случае, если бабушка переживет беспутного папашу). Между тем лишение отца родительских прав лишит и внука возможности получить наследство от бабушки.

Делиться надо!

20 Март 2010

Закон защищает интересы определенного круга лиц независимо от волеизъявления наследодателя, выраженного в завещании, гарантируя им право на обязательную долю в наследстве. Если завещание было составлено после 1 марта 2002 года, «несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы… наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону» (ст. 1149 ГК РФ).
К нетрудоспособным относится любой супруг или родитель, достигший пенсионного возраста (55 лет — для женщин, 60 — для мужчин) либо не имеющий возможности работать по инвалидности. На первый взгляд это весьма гуманная практика. Пожилые родители, потерявшие единственного сына, и его несовершеннолетние дети от предыдущего брака все равно получат некоторую материальную поддержку. Даже если составлено завещание только в пользу нынешней супруги. Но гуманность не всегда означает справедливость. Точно так же законно наследует свою долю в правах на квартиру погибшей дочери (даже при наличии завещания в пользу ее детей) ее престарелый папуля-алкоголик (в жизни не плативший алиментов, но не лишенный родительских прав). Беспардонно влезет в качестве сособственника на кооперативную жилплощадь (где членом ЖСК числился отец, а жили и выплачивали пай его дети) ушлая вдовица, пробывшая законной супругою всего ничего, зато числящаяся по документам нетрудоспособным иждивенцем. Увы, находятся желающие «откусить» совершенно неположенный им с этической точки зрения кусок — на вполне законном основании. Во всем бывают издержки. Но при отсутствии завещания их доля становится вдвое больше! Поэтому, имея таких «обязательных» наследничков, лучше все-таки дойти до нотариуса и оформить завещание — на всякий случай — в пользу тех, чьи интересы нас особенно волнуют.

По порядку номеров — рассчитайсь!

20 Март 2010

Для начала необходимо остудить горячие головы, решившие, что после кончины двоюродного дядюшки им обязательно «отломится». Такое чудо произойдет, только если у покойного не окажется более близких родственников. «Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей… либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались…», записано в п. 1 ст. 1141 ГК РФ. Появляться в конторе нотариуса, уполномоченного вести наследственные дела по месту последней регистрации (прописки) наследодателя, целесообразно только в порядке строгой очередности, определенной степенью семейной близости.
Прежде остальных заявление о готовности вступить в права наследования примут у детей, супруга и родителей наследодателя — именно они относятся к первой очереди. С ними за компанию отправятся к нотариусу и внуки, в случае, если их родители — дети в бозе почившего — сами не дожили до момента открытия наследства. Они получат причитавшуюся покойным родителям долю «по праву представления» (ст. 1142, 1146 ГК РФ) при условии, что те не были лишены наследодателем наследства.
Остальные внуки и внучки, бабушки и дедушки, братья и сестры (в том числе неполнородные, то есть имеющие одного общего родителя) предъявят свои права во вторую очередь — при отсутствии первой. Племянники присоединятся к ним только по праву представления.
Раньше на этих степенях родства ставилась жирная точка и считалось, что после них ближе, чем родное государство, у покойного никого нет. Незавещанное имущество при отсутствии указанных выше родственников становилось «выморочным», то есть переходило в собственность великой и могучей страны, способствуя дальнейшему подъему ее материального благосостояния. Теперь России до этого счастья «колесом вертеть» — дяди и тети (а если их нет в живых — кузины и кузены) становятся наследниками третьей очереди. Четвертая очередь — геронтологическая, к ней относятся прадедушки и прабабушки.
Пятая очередь — «родственники четвертой степени родства» — дети родных племянниц и племянников наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек. У вас голова не пошла кругом? А ведь это не предел. Не забыты законом интересы детей двоюродных внуков и внучек (двоюродных правнуков), детей двоюродных братьев и сестер (двоюродных племянников), а также детей двоюродных бабушек и дедушек — правда, в шестую очередь. И наконец, «седьмая вода» — это бедная Золушка (и заодно ее противная мачеха). Падчерицы, пасынки, мачеха и отчим наследуют, если нет наследников предшествующих шести очередей.
Если в составе «призываемой очереди» наследников по закону кто-то еще пребывает в эмбриональном периоде, остальные обязаны подождать его появления на свет и только после этого «делить пирог». «При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника», говорится в ст. 1166 ГК РФ.

Отказ и переход права наследования

20 Март 2010

Наследник по закону или по завещанию вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства (день смерти гражданина или день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим). Он может указать при этом, что отказывается в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию, в пользу государства или отдельной государственной, кооперативной или другой общественной организации.
Для отказа от наследства подается соответствующее заявление в нотариальную контору по месту открытия наследства. Но если наследник уже подал в соответствующую нотариальную контору заявление о принятии им наследства или о выдаче ему свидетельства о праве на наследство, то отказ от наследства не допускается.
В том случае, если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок (6 месяцев), то право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам. При этом наследникам нужно успеть все оформить в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Но если остается менее трех месяцев из положенных шести, то все процедура по закону удлиняется до трех месяцев.

В случае наследования по закону, переживший супруг имеет право на большую часть всего имущества

20 Март 2010

В соответствии со ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью, если брачным договором не установлено иное. Некоторое имущество, приобретенное в период брака, тем не менее, не входит в состав совместного имущества. К такому имуществу относится то, которое было получено одним из супругов в дар или в порядке наследования, а также личные вещи супруга, за исключением драгоценностей.
В случае смерти одного из супругов, переживший супруг имеет права на половину совместного имущества, то есть на свою долю в общей супружеской собственности, принадлежавшую ему и ранее, а также наследует долю имущества умершего супруга и призывается к наследованию на общих основаниях. Определение размера долей в общей супружеской собственности производит нотариус по заявлению пережившего супруга либо наследников умершего (с учетом ст. 39 СК РФ о равенстве долей) и выдает пережившему супругу свидетельство о праве собственности на его долю (ст. 75 Основ законодательства о нотариате). Оставшаяся часть — это доля умершего и она включается в состав наследственного имущества вместе с имуществом, являвшимся его личной собственностью.

Недостойные наследники

Недостойные наследники теряют право наследования и не наследуют ни по закону ни по завещанию. Таковыми признаются те, кто своими действиями способствовал смерти наследодателя. Также недостойными наследниками признаются родители, лишенные родительских прав, и те, кто злостно уклонялся от исполнения своих обязанностей по уходу за наследодателем. Статья 1117 ГК РФ.

На что могут претендовать усыновленные и усыновители

20 Март 2010

Усыновленные граждане и их потомство приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам) усыновителя. Наследуют они наравне с родными детьми наследодателя, а их потомки — наравне с внуками и правнуками наследодателя, это вытекает их статьи 1147 ГК РФ. Одновременно в результате усыновления утрачивается юридическая связь между усыновленным человеком и его биологическим родителем, а также другими кровными родственниками, а, следовательно, наследственные отношения между ними не возникают. Однако, бывают и исключения. В действующем законодательстве содержится положение, основанное на норме СК РФ, допускающей возможность сохранения юридической связи между усыновленным и одним из родителей или другими родственниками по происхождению (п.п. 3 и 4 ст. 137 СК). О сохранении такой связи должно быть указано в решении суда об усыновлении. В подобной ситуации усыновленный и его потомки наследуют по закону после смерти этих кровных родственников, а последние наследуют после смерти усыновленного и его потомков. Наследование между усыновленным и его родственниками по происхождению, с которыми сохранена связь по решению суда, не исключает наследственных отношений между усыновленным и родственниками усыновителя п. 3 ст. 1147 ГК РФ. Таким образом, не исключено, что в определенной ситуации усыновленный может быть призван к наследованию по закону как после смерти своих кровных родственников, так и усыновивших его людей, или их родственников.

Порядок принятия наследства

20 Март 2010

Каким образом это можно сделать?

Отметим два способа, предусмотренных Гражданским кодексом:
1. Подача заявления о принятии наследства по месту открытия наследства нотариусу.

2. Фактическое принятие — то есть совершение действий, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
• вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
• принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
• произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
• оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Не стоит воспринимать второй способ принятия наследства как основной и пренебрегать нотариальным порядком.

Стоить помнить, что даже если вы фактически вступили в наследство, для осуществления всех полномочий собственника — владения, пользования, распоряжения имуществом, а также защиты своего права собственности, вы должны подтвердить свое право такими документами как: свидетельством о праве на наследство, свидетельством о праве собственности.

В случае спора, вы сможете доказать свое право собственности только в судебном порядке.

Наследство должно быть принято до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства. Если этого не произошло, имущество может перейти в качестве выморочного в порядке наследования государству.

Вступить в наследство

20 Март 2010

Вступление в наследство, а именно – срок вступления в наследство, относится к разряду тех вопросов, по которым москвичи информированы из рук вон плохо и из-за которых чаще всего возникают недоумения и конфликты.

Пункт 1 статьи 1154 Гражданского кодекса РФ говорит о том, что наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Открытием же наследства считается дата смерти наследодателя. Вот начиная с этой даты в течение шести месяцев (а не после истечения шести месяцев) и необходимо открыть наследственное дело. Открывает его нотариус.

Для открытия наследственного дела нотариусу необходимы: паспорт наследника; свидетельство о смерти наследодателя; справка с места жительства наследодателя для установления места открытия наследства.

На практике при нарушении наследниками срока вступления в наследство часто происходят неприятные истории. Расскажем о типичных.
Умер гражданин Б. В течение шестимесячного срока с даты открытия наследства к нотариусу обратилась его дочь от первого брака и открыла наследственное дело, указав в своем заявлении наследником только себя. Из наследников к нотариусу больше никто не обращался, и по документам, имеющимся в наследственном деле у нотариуса, нет сведений о других наследниках. Нотариус по истечении шестимесячного срока выдал дочери свидетельство о праве на наследство на все имущество. Вскоре после этого к нотариусу обратилась супруга умершего, при его жизни проживавшая с ним совместно, которая полагала, что вступать в наследство юридически нужно после истечения шестимесячного срока с даты смерти наследодателя.

В принципе супруга права в том, что раз она совместно проживала с наследодателем, то она фактически вступила в наследство на имущество, находящееся в жилом помещении, значит, она фактически вступила в наследство и на все остальное имущество. Дочь наследодателя с этим не согласна.
Что делать нотариусу? Направлять супругу в суд, который, конечно, признает ее наследницей на 1/2 долю наследственного имущества. Если же супруга захочет выделить свою супружескую долю (одну вторую из имущества, нажитого в браке) как пережившая супруга, то в данном случае ей в суде придется доказывать, что данное имущество было приобретено супругами в период брака.

Рассматривая данный случай, можно сказать еще и о том, что дочь, зарегистрировав в установленном законом порядке свидетельство о праве на наследство, могла тут же распродать все наследственное имущество, а деньги потратить. Что касается супруги наследодателя, то она могла бы избежать и судебных процессов, и нервотрепки, если бы обратилась в положенный законом срок к нотариусу по поводу принятия наследства юридически.

Другой пример, к сожалению, тоже нередок в нотариальной практике. Умер гражданин А, у которого имелись сын и дочь. Проживали все трое по разным адресам. Наследственная масса у наследодателя оказалась большой. Дочь юридически вступила в наследство в установленный законом срок. Сын в течение шести месяцев в наследство не вступил и умер через год после смерти своего отца. После смерти сына уже его наследники – дети обратились к дочери наследодателя, получившей свидетельства о праве на наследство на все имущество, с просьбой «уступить» им часть наследства, «так как их отец не знал, что нужно было в течение шести месяцев с даты смерти его отца обратиться в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства». Не знал или не хотел? На этот вопрос теперь ответить никто не сможет. Дочь получила все законно. К сожалению, «суров закон, но это закон».
Можно написать целую книгу на одних только примерах из практики на тему срока вступления в наследство и последствиях его пропуска.

По вопросам, относящимся к компетенции нотариата, граждане нередко обращаются к адвокатам, а то и к сомнительным юристам, платят им немалые деньги и получают неверные сведения в виде консультаций. Юридических специальностей много, они имеют разный профиль, и очень хочется, чтобы москвичи в этом разбирались. Это сэкономит им и деньги, и время и убережет от нервных потрясений.

← Предыдущая страницаСледующая страница →